专利权、商标权和特许经营权,商标权与专利权的区别是什么?

专利权、商标权和特许经营权



1、专利权、商标权和特许经营权

在当下社会我们会常常听到这么几个词:专利权、商标权和特许经营权!那么这几个词汇到底是什么意思呢?它们到底代表着什么?下面让我来跟你详细讲解1下这几个词! 专利权:政府授予某项发明的创造人在1定时间内制造、使用和销售该发明的专属权利。发明受专利权保护。能够取得发明权的是利用自然规律首创的科学技术新成果,必须同时具备以下3个条件:

1、新颖性。是指申报项目的创造性技术内容是中国所没有的或属国外已有但尚未公开的;

2、先进性。指截止至申报日止,申报项目在创造性及科学技术水平,性能及技术经济指标以及对促进科学技术进步的作用和意义方面的综合水平优于国外已有的同类技术;

3、实践证明是可以应用的。是指报奖项目的成熟程度必须符合以下条件之1:第1经过中试或相当于中试以上规模的生产实施,第2已通过产品鉴定或验收,第3已为科研、生产、国防等领域广泛采用。 商标:商标(trade mark) 是1个专门的法律术语。品牌或品牌的1部分在政府有关部门依法注册后,称为“商标”。商标受法律的保护,注册者有专用权。国际市场上著名的商标,往往在许多国家注册。在我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。 特许经营权:特许经营是特许人和受许人之间的契约关系,对受许人经营中的经营诀窍和培训的领域,特许人提供或有义务保持持续的兴趣;受许人的经营是在由特许人所有和控制下的1个共同标记、经营模式和过程之下进行的,并且受许人从自己的资源中对其业务进行投资。特许经营是特许人将自己的商标、商号、产品、专利、技术秘密、配方、经营管理模式等无形资产以特许经营合同的形式授予被特许人(受许人)使用,按照特许人统1的经营模式从事经营活动,并向被特许人收取费用的经营形式。

商标权与专利权的区别是什么?



2、商标权与专利权的区别是什么?

相同点copy: 专利权与商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。有如下几个方面:

1、它们的客体都是无形的财产;

2、这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;

3、它们都具有专有性、地域性和时间性特征。 不同点: (1)取得权利的方式不同 专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。 (2)客体不同 专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某1实际问题的新的技术方案。商标权的客体是区别同1商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。 (3)权利的保护期限不同 我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,实际上我国对商标权提供了无限期保护。

著作权与商标权、专利权有什么不同?



3、著作权与商标权、专利权有什么不同?

著作权、商标权、专利权同属于知识产权,3者各司其职,有关联却各有特点,下面来看看它们之间有何不同之处。

1、商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。

2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展1次就可以无限期拥有商标独占使用权。

3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。

4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。

5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。

6、著作权与专利权存在以下区别: (1)著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。而专利权所保护的是作者创造的思想内容。如果发明人就1项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。这是思想内容与其表达方式的区别。 (2)著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。

专利法与商标法有什么区别



4、专利法与商标法有什么区别

法律分析:1. 产生方式不同:商标权是商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。专利权是国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继受人在1定期间内实施利用其发明创造的独占权利。2. 权利内容不同:商标权的内容主要包括对注册商标的专有使用权、禁止权、许可权和转让权。专利权的内容分为 专利权人的权利和专利权人的义务。专利权人的权利包括独占实施权、转让权、许可实施权、标记权、请求保护权、放弃权和质押权。专利人的义务包括按规定缴纳专利年费的义务和不得滥用专利权的义务。3. 权利对象不同商标权的对象是依法予以保护的注册商标。专利权的对象,是依法应授予专利权的发明创造。根据我国专利法第2条的规定,专利法的对象包括发明、实用新型和外观设计3种。4. 审批程序不同:商标注册必经程序包括申请、形式审查、实质审查、初审公告、注册公告5个阶段。依据《专利法》,发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权5个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查,只有受理、初审和授权3个阶段。5. 有效期限不同:根据《商标法》规定,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算,期满可以续展注册,而且可以无制重复申请,每次续展注册的有效期均为10年。根据《专利法》规定,发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。专利权期限届满后,专利权终止。专利权期限届满前,专利权人可以书面声明放弃专利权。法律依据:《中华人民共和国专利法》 第2条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利、商标、版权的区别是什么



5、专利、商标、版权的区别是什么

1、权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是1种财产权不具有人身权的属性。

2、权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。

3、保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。

4、适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。

5、权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。法律依据:《中华人民共和国专利法》 第2条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《中华人民共和国商标法》 第4条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。《中华人民共和国著作权法》 第2条 中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受本法保护。

商标权与专利权的区别是什么?



6、商标权与专利权的区别是什么?

相同点copy: 专利权与商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。有如下几个方面:

1、它们的客体都是无形的财产;

2、这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;

3、它们都具有专有性、地域性和时间性特征。 不同点: (1)取得权利的方式不同 专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。 (2)客体不同 专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某1实际问题的新的技术方案。商标权的客体是区别同1商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。 (3)权利的保护期限不同 我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。商标权则不同,我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,实际上我国对商标权提供了无限期保护。

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